18+
Защита слабой стороны договора в предпринимательстве

Бесплатный фрагмент - Защита слабой стороны договора в предпринимательстве

Учебно-практическое пособие

Объем: 94 бумажных стр.

Формат: epub, fb2, pdfRead, mobi

Подробнее

Введение

«Победа требует времени, терпения и рассудительной медлительности»

Кутузов М. И.

После развала СССР в постсоветских странах стали развиваться хозяйственные и корпоративные отношения, а вслед за ними появилось огромное количество хозяйственных и корпоративных споров.

Тотальная коррупция, масштабный распил государственных активов, и неспособность власти обеспечить соблюдение законности привели к тому, что в постсоветских странах впервые за многие десятилетия появился многочисленный класс нищих и бездомных, а также небольшая прослойка сверхбогатых людей, которые концентрировали свои сверхприбыли в собственных банках, содержали у себя «на службе» местных правоохранителей, органы государственной и муниципальной службы, а также… суды.

В 1990х годах у мелких предпринимателей, решивших защищать свои права от крупных корпораций в суде — не было шансов («как школьникам драться с отборной шпаной»). Доступ к правосудию был недосягаем, так как в руках крупных корпораций были сосредоточены огромные финансовые активы, которые означали в государстве почти абсолютную власть.

Разные меры укрепления государственной власти в России (в т.ч. борьба с коррупцией) из года в год ведет к повышению эффективности судебной защиты, установлению баланса прав и интересов между участниками гражданского оборота независимо от их величины.

В этом пособии авторы попытаются более подробно осветить часть тем, затронутых в учебно-практическом пособии «Защита договорных и корпоративных прав в предпринимательстве». Однако в настоящем пособии мы сосредоточимся на освещении защиты прав и интересов именно «слабой стороны договора», то есть защите мелких предпринимателей и компаний, которые не имеют финансовой возможности содержать в штате или на аутсорсе высококлассных профессионалов в сфере договорного права.

Уверены, что каждый предприниматель, собственник или руководитель компании малого и среднего бизнеса сталкивался с необходимостью обратиться к услугам крупных корпораций — банков, лизинговых и страховых компаний, естественных монополий и прочих компаний, которые занимают на своем рынке услуг доминирующее положение, используют типовые многостраничные договоры, не позволяя вносить в них ни малейших изменений. Именно для этой категории предпринимателей, а также для начинающих корпоративных юристов и адвокатов может быть полезно настоящее пособие.

Российское гражданское законодательство не ограничивается только Гражданским кодексом, но и содержится в нормах огромного количества федеральных законов и подзаконных нормативно-правовых актов.

В дополнение к этому за последние двадцать лет оформился вполне устойчивый тренд дополнения законодательства решениями и разъяснениями высших судебных инстанций, которые меняют правоприменительную практику на федеральном уровне и зачастую подталкивают законодателей к устранению пробелов в законах.

По указанных причинам мы постараемся объяснить простыми словами в каких случаях крупные корпорации нарушают ваши права и интересы, какими законами и каким способом вы можете их защитить.

1. Понятие слабой стороны договора

Сильной стороной договора в бизнесе зачастую являются крупные корпорации, занимающие доминирующее положение на рынке товаров (услуг), профессиональные участники рынка (банки, лизинговые и страховые компании, брокеры, строители), имеющие специальные познания в своей сфере, а также сильным участником экономического отношения может быть назван тот контрагент, который доминирует над другой стороной, диктуя финансовые, юридические и прочие условия, обладает большими организационными возможностями в силу своего положения на рынке (автовокзалы, торговые сети, естественные монополии — поставщики воды, газа, морские порты и т.д.). Как правило, сильная сторона договора в состоянии содержать собственный штат юристов или нанимать высококлассных внешних советников по правовым вопросам. Слабой же стороной являются мелкие предприниматели или малые компании.

Задача этого пособия рассказать о победах «слабой стороны» и объяснить, каким образом слабая сторона смогла победить своего сильного контрагента.


Выделения текста жирным, курсивом и подчеркиванием использованы авторами для разграничения важных мыслей и выводов.


Важное значение для борьбы слабой стороны с сильной имеет постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 №16 «О свободе договора и ее пределах» (далее — Постановление №16), в частности пункт 9, в котором говорится следующее:

«в тех случаях, когда будет установлено, что при заключении договора, проект которого был предложен одной из сторон и содержал в себе условия, являющиеся явно обременительными для ее контрагента и существенным образом нарушающие баланс интересов сторон (несправедливые договорные условия), а контрагент был поставлен в положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий договора (то есть оказался слабой стороной договора), суд вправе применить к такому договору положения пункта 2 статьи 428 Кодекса о договорах присоединения, изменив или расторгнув соответствующий договор по требованию такого контрагента».


В силу пункта 2 статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации присоединившаяся к договору сторона вправе потребовать расторжения или изменения договора, если договор присоединения хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора.

Если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства, в случае изменения или расторжения договора судом по требованию присоединившейся к договору стороны договор считается действовавшим в измененной редакции либо, соответственно, не действовавшим с момента его заключения.

В пункте 10 Постановления №16 указано, что при рассмотрении споров о защите от несправедливых договорных условий суд должен оценивать спорные условия в совокупности со всеми условиями договора и с учетом всех обстоятельств дела. Так, суд определяет фактическое соотношение переговорных возможностей сторон и выясняет, было ли присоединение к предложенным условиям вынужденным, а также учитывает уровень профессионализма сторон в соответствующей сфере, конкуренцию на соответствующем рынке, наличие у присоединившейся стороны реальной возможности вести переговоры или заключить аналогичный договор с третьими лицами на иных условиях и т. д.

Правила ст. 428 ГК РФ являются одними из наиболее действенных средств защиты «слабой» стороны договора и широко применяются на практике.

Принцип свободы договора, закрепленный в статье 421 ГК РФ, не является безграничным. Сочетаясь с принципом добросовестного поведения участников гражданских правоотношений, он не исключает оценку разумности и справедливости условий договора.

Участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно при установлении гражданских прав, в том числе при заключении договора и определении его условий, и не вправе извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения, что являлось бы превышением пределов осуществления гражданских прав (злоупотребления правом). В случае несоблюдения данного запрета суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункты 3 — 4 статьи 1, пункты 1 — 2 статьи 10 ГК РФ).

Пожалуй, наиболее заметным из споров, в котором бы рассматривались положения о сильной стороне правоотношений, стал спор ПАО «Транснефть» и ПАО «Сбербанк», в котором суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции заняли абсолютно противоположные позиции (дело № А40—3903/2017). Суд первой инстанции полагал, что ПАО «Сбербанк» вел себя недобросовестно, нарушив правила информирования ПАО «Транснефть», как неквалифицированного инвестора, о рисках валютного опциона, и тем самым ввел его в заблуждение.

Суд апелляционной инстанции, отменяя судебный акт, проанализировал структуру Истца (в которой имелись специализированные подразделения, которые занимаются оценкой и управлением рисками, в том числе валютными), другие валютные опционы с банками CreditSuisee, DeutscheBank, J.P. Morgan (102 сделки), а также основания, способ судебной защиты, пришел к следующим интересным выводам:

— ПАО «Транснефть» соответствует признакам квалифицированного инвестора;

— При рассмотрении иска ПАО «Транснефть», основанного на том, что общество действовало под влиянием заблуждения, подлежала применению именно специальная норма — статья 178, а не общая — статья 10 ГК РФ;

— предъявление ПАО «Транснефть» иска, основанного на статье 10 и пункте2 статьи 168, а не на статьях 178 и/или 179 ГГК РФ, направлено на обход правила о годичном сроке исковой давности для оспоримых сделок);

— заявление требования, направленного на обход правил гражданского законодательства о сроках исковой давности, недопустимо (определение Верховного Суда Российской Федерации от 23.03.2015 №309-ЭС15—2425; постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.07.2016 № Ф05—8826/2016; постановление Арбитражного суда Уральского округа от 11.12.2014 № Ф09—7495/14).

Аналогичная судебная практика получила свое распространение и в регионах. Представляется, что указанный подход к распределению «силы» в правоотношениях является верным. Хозяйствующие субъекты, которые вступают в правоотношения с кредитными организациями, зачастую обладают собственными специальными профильными отделами, которые нельзя игнорировать при рассмотрении спора в суде. В подобных спорах рекомендуется анализировать состав участников проводимых переговоров, наличие внутреннего согласования профильных подразделений, преддоговорную переписку и пр.

Как следствие, к настоящему моменту принцип contra proferentem в России превратился в действительно работающий правовой принцип, который позволяет суду при наличии достаточных доказательств явной переговорной силы толковать неясные условия договоров против кредитных организаций (в частности).

2. Несправедливое договорное условие: понятие и критерии

Справедливость должна быть сильной,

а сила — справедливой

Б. Паскаль

В настоящее время в законе нет определения несправедливого договорного условия.

Это понятие впервые введено в российской правоприменительной практике постановлением №16.

Указанное выше постановление и мировая цивилистика под несправедливым условием договора понимают условие, которое прямо не противоречит закону, но может быть признано таковым судом в случаях нарушения стороной, разработавшей такое условие, требований «процессуальной» и «материальной» справедливости.

К критериям «процессуальной» несправедливости относят такое условие, которое включено в договор его «сильной» стороной в результате неравных переговорных возможностей (то есть когда одна сторона обладала исключительным правом определить условия договора, а вторая была лишена такой возможности).

О том, как суды определяют вынужденность заключения договора (о «стандартах доказывания»), говорится в постановлении №16. Так, при решении вопроса о навязанности условий слабой стороне в первую очередь необходимо учитывать, имела ли эта сторона возможность заключить данный договор с тем же лицом, но на других условиях или заключить аналогичный договор с третьими лицами на других условиях (п. 10).

Судебная практика последних лет определила как инструмент, используемый «сильной» стороной, в неравных переговорных возможностях, — договор присоединения, то есть договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом (ст.428 ГК РФ).

Говорить о том, что сторона, подготовившая проект договора, навязывает свои условия, можно лишь тогда, когда другая сторона не может изменить его содержание (если слабая сторона не предпринимала попыток изменить условия договора — посредством протокола разногласий, переписки — то это трактуется как добровольное принятие условий), а также тогда, когда сторона не может найти иного контрагента соответственно (в силу, например, того, что недобросовестная сторона является монополистом на данном товарном рынке; производственные обстоятельства существенно ограничили выбор контрагента — и суды также обращают внимание на то, предпринимались ли слабой стороной попытки найти иного контрагента).

Критерий «материальной» несправедливости определяется оценкой всех условий договора относительно баланса интересов сторон (чрезмерный объем обязанностей и ответственности у слабой стороны, либо лишение тех прав, которые обычно предоставляются по такому договору).

Обычно дисбаланс прав и обязанностей по такому договору сводится к пользе лица, которое разработало договор, во вред лицу, которое присоединилось к такому договору.

В некоторой судебной практике приводят дополнительные критерии несправедливого договорного условия:

1. недобросовестность поведения стороны, по инициативе которой указанное условие включено в договор;

2. использование формулировок и терминологии, значение которых потребитель не в состоянии должным образом осознавать при заключении договора.

Одним из признаков несправедливого договорного условия может быть неравноценность встречного исполнения (доказывается только в совокупности с недобросовестным поведением, например, кабальная сделка).

Кроме того, при доказывании «вынужденности» заключить договор на определенных условиях следует учитывать дисбаланс в профессионализме сторон, что зачастую проявляется в соглашениях между банковскими организациями и коммерсантами — непрофессионалами.

Поэтому приходится говорить о неравенстве переговорных возможностей, при этом именно сильная сторона обязана опровергать доказательствами факт присоединения к договору без получения в свою пользу явных преимуществ в последующем исполнении договорных обязательств.

Важно определить и то, могла ли слабая сторона вовсе обойтись без заключения договора подобного рода, то есть понесла бы она колоссальные убытки без заключения договора. Требуется изучить и состояние конкуренции на рынке, то есть, чем значительнее доля лица на рынке, тем проще ему навязать контрагенту невыгодные условия.

В связи с этим в практике арбитражных судов постепенно формируется мнение: если лицо занимает доминирующее положение на рынке, то у него презюмируется возможность навязывать контрагенту любые условия; практика показывает, что бремя доказывания свободы волеизъявления контрагента и иных критериев ложится на монополиста.

В судебных спорах, сильная сторона обычно приводит доводы о том, что условия договора не противоречат закону и соответствуют принципу «свободы договора» (ст.425 ГК РФ).

В то же время, свобода договора не безгранична, поскольку начало справедливости не всегда способно обеспечить сторонам действительно равные права и обязанности. Диспропорции в возможностях участников договорного правоотношения, возникающие вследствие экономического, профессионального преимущества, вызвали необходимость разработки механизма защиты интересов слабой стороны договора.

3. Судебные способы защиты слабой стороны

Начнем эту главу с ответа на вопрос, что же такое способ судебной защиты, где его искать и как выбрать.

Простыми словами способами судебной защиты являются ваши требования, сформулированные в иске (резолютивная часть иска/заявления).

Способы защиты гражданских прав делятся на общие и специальные.

Общие способы защиты перечислены в статье 10, 12 ГК РФ, а специальные — в специальных законах (например, ФЗ «Об ООО», разделы/главы/параграфы ГК о конкретных договорных конструкциях, федеральные законы о защите прав потребителей, о страховании, о банкротстве и др.).

Специальные способы защиты, предусмотренные ГК РФ содержатся, например, в следующих нормах: ст.301—304, 474, 723, 1250—1252, 1254, 1301, 1406.1, 1515.

Отдельные способы защиты поименованы в ч. 6 ст. 27 ч.1 ст.29, ст.30, ст.31, ч.4 ст.34 АПК.

По смыслу статьей 9,11,12 ГК РФ, ст. 3 ГПК и ст.4 АПК именно истец должен выбрать способ защиты по своему усмотрению.

Из иска и выбранного способа защиты должно быть ясно с какой целью он заявлен, каким образом он восстановит нарушенное право и этот способ должен быть реально исполнимым.


Постановление №16 разъясняет, что в случае установления несправедливых договорных условий и появления слабой стороны договора суд вправе применить положения о договоре присоединения, то есть слабая сторона может выбрать (по своему усмотрению) один из следующих способов защиты: расторжение или изменения договора (с момента его заключения).

Альтернативный способ защиты слабой стороны — неприменение судом несправедливого договорного условия на основании ст. 10 ГК РФ, что является следствием признания обоснованным заявления слабой стороны о наличии в действиях контрагента злоупотребления правом (или даже без заявления по инициативе суда).

Учитывая, что при заключении договора и определении его условий, закон обязывает участников оборота действовать добросовестно и ЗАПРЕЩАЕТ извлекать преимущество из своего недобросовестного поведения (злоупотребления правом), то в случае несоблюдения данного запрета суд, с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления, отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункты 3 — 4 статьи 1, пункты 1 — 2 статьи 10 ГК РФ).

Согласно п. 11 Постановления №16 «при разрешении споров, возникающих из договоров, в случае неясности условий договора и невозможности установить действительную общую волю сторон с учетом цели договора, в том числе исходя из текста договора, предшествующих заключению договора переговоров, переписки сторон, практики, установившейся во взаимных отношениях сторон, обычаев, а также последующего поведения сторон договора (ст. 431 ГК РФ), толкование судом условий договора должно осуществляться в пользу контрагента стороны, которая подготовила проект договора либо предложила формулировке соответствующего условия.

Пока не доказано иное, предполагается, что такой стороной было лицо, являющееся профессионалом в соответствующей сфере, требующей специальных познаний (например, банк по договору кредита, лизингодатель по договору лизинга, страховщик по договору страхования и т.п.).

В литературе такой способ толкования называют contra proferentem, хотя, строго говоря, правильнее называть его contra stipulatorem. Оба эти принципа известны со времен римского права: contra proferentem означает толкование против того, кто получает преимущество, а contra stipulatorem — против того, кто предложил условие договора.

Также авторы данного пособия сочли необходимым обратить внимание читателя на очень экзотический способ защиты слабой стороны, изложенный в п. 2–4 постановления №16 «о толковании норм как диспозитивных или императивных».

Долгое время в судебной практике преобладал подход, согласно которому все нормы гражданского права, в которых не содержалась оговорка о праве сторон предусмотреть иное, рассматривались как императивные. Положения договора, которые отступали от таких норм и закрепляли для сторон другое правило поведения, признавались судами недействительными на основании ст. 168 ГК РФ. Этот подход никогда не был прописан в законе прямо, но применялся советскими судами на практике, а затем его продолжили применять и арбитражные суды в 1990-е гг.

Постановление закрепило иной подход к толкованию судами норм как императивных или диспозитивных. В его п. 2 указывается на текстуальный маркер, по которому можно узнать, что норма императивна. Явно выраженный запрет на установление соглашением сторон условия договора, отличного от предусмотренного этой нормой правила, можно определить, например, по указанию на то, что соглашение об ином ничтожно, запрещено или не допускается, либо по указанию на право сторон отступить от содержащегося в норме правила только в ту или иную сторону, либо по наличию иного недвусмысленного запрета.

Вместе с тем из целей законодательного регулирования может следовать, что содержащийся в императивной норме запрет на соглашение сторон об ином должен толковаться ограничительно. В частности, суд может признать, что данный запрет не допускает установление сторонами только условий, ущемляющих охраняемые законом интересы той стороны, на защиту которой эта норма направлена.

Такая норма императивна, если, исходя из целей законодательного регулирования, её императивность необходима для защиты особо значимых охраняемых законом интересов (интересов слабой стороны договора, третьих лиц, публичных интересов и т.д.), недопущения грубого нарушения баланса интересов сторон либо императивность нормы вытекает из существа законодательного регулирования данного вида договора (п. 3 постановления №16). Если суду такие резоны не очевидны, он должен придерживаться диспозитивной квалификации спорной нормы.

И наоборот, если в норме, определяющей права и обязанности сторон договора, говорится о праве сторон согласовать иное, она является однозначно диспозитивной. При этом суд, исходя из телеологического толкования, может ограничить те или иные конкретные вариации отступления условий договора от содержания такой нормы (т.е. подвергнуть диспозитивную оговорку телеологической редукции).

Множество споров, при решении которых суды обращаются к п. 2—4 постановления N 16, — это споры о последствиях одностороннего отказа от договора возмездного оказания услуг, ограничении права на такой отказ, удержании обеспечительных платежей при отказе от договоров.

Статья 782 ГК РФ, которая устанавливает право сторон договора в любое время немотивированно отказаться от его исполнения и при этом оговаривает, что заказчик при этом обязан возместить исполнителю лишь фактически понесенные расходы, не содержит оговорки о праве сторон согласовать иное.

Долгое время по этой причине ст. 782 ГК РФ воспринималась судами как однозначно императивная. В итоге получалось, что неудачная норма, оставляющая исполнителя без адекватной защиты и гарантий возмещения упущенной выгоды, оказывалась еще и императивной из-за того, что в саму норму случайно забыли добавить фразу про право сторон согласовать иное. Однако ВАС РФ в постановлении N 16 изменил подход и указал, что, исходя из критериев телеологического толкования закона, эта норма диспозитивна как минимум в той части, в которой позволяет сторонам договориться о полном возмещении убытков исполнителя (а не только фактически понесенных расходов) при произвольном отказе от договора со стороны заказчика, а также о конкретной плате за отказ от договора.

Для понимания как этот способ защиты использовался в судебной практике, ниже приведены выводы судов в конкретных делах:

1) Можно взыскать компенсацию за односторонний отказ от договора возмездного оказания услуг, не доказывая свои убытки. Обоснование и толкование, поддержанное судом: Сторонами добровольно определен порядок расторжения договора, которым предусмотрено особое условие для досрочного немотивированного отказа от него заказчика, при этом для получения выплаты исполнитель не обязан в рассматриваемом случае доказывать свои имущественные потери;

2) Компенсацию за односторонний отказ от договора возмездного оказания услуг можно взыскать, если она представляет собой убытки исполнителя. Обоснование и толкование, поддержанное судом: Стороны фактически согласовали, каким способом и по какой формуле определяются и рассчитываются понесенные оператором убытки в случае отказа абонента от договора ранее минимального срока пользования услугами. Это условие не противоречит законодательству, регулирующему возмездное оказание услуг;

3) Можно установить компенсацию за односторонний отказ от договора возмездного оказания услуг, которая будет покрывать убытки из-за невозможности в короткий срок заключить аналогичный договор с другим лицом. Обоснование и толкование, поддержанное судом: Денежная сумма не является санкцией за односторонний отказ заказчика от договора, не препятствует его праву на такой отказ, установлена с целью компенсировать возможные издержки добросовестного исполнителя и уменьшить его экономические риски при осуществлении предпринимательской деятельности в связи с досрочным расторжением договора, в частности связанные с невозможностью в короткий срок заключить аналогичный договор с другим контрагентом.

4) Односторонний отказ от договора возмездного оказания услуг может быть обусловлен правом стороны не возвращать аванс или отсутствием права на возмещение расходов. Обоснование и толкование, поддержанное судом: В соответствии с п.4 ст. 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ). Договором могут быть предусмотрены иные последствия подобного одностороннего отказа. Таким образом, сторонами по своей воле установлен иной режим последствий одностороннего отказа от договора.

Подведя итоги этой главы, определимся, что закон и судебная практика выделяют следующие способы судебной защиты слабой стороны от несправедливого договорного условия:

1. расторжение договора с момента его заключения,

2. изменения договора с момента его заключения,

3. неприменение судом несправедливого договорного условия,

4. отказ лицу в защите,

5. толкование условий договора ПРОТИВ стороны, которая подготовила проект договора,

6. толкование нормы закона как императивная или диспозитивная.

4. Особенности договоров между субъектами предпринимательства

Гражданский кодекс РФ наделяет субъектов предпринимательской деятельности более широкими возможностями формулирования условий договоров между собой (в отличие от договоров с гражданами), часть из которых будет приведена ниже:

1) право на одностороннее изменение договора (например, цены; п.2 ст.310 ГК РФ);

2) право на односторонний отказ от договора (п.2 ст.310 ГК РФ);

3) выплата определенной денежной суммы другой стороне обязательства за односторонний отказ от договора или изменение его условий (п.3 ст.310 ГК РФ);

4) досрочное исполнение обязательств, допускается только в случаях, когда возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена законом, иными правовыми актами или условиями обязательства (ст.315 ГК РФ);

5) Условие обязательства, предусматривающее начисление процентов на проценты, является ничтожным, за исключением условий обязательств, возникающих из договоров банковского вклада или из договоров, связанных с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности (п.2 ст.317.1 ГК РФ);

6) обязательство, обеспечиваемое залогом, включая будущее обязательство, может быть описано способом, позволяющим определить обязательство в качестве обязательства, обеспеченного залогом, на момент обращения взыскания, в том числе путем указания на обеспечение всех существующих и (или) будущих обязательств должника перед кредитором в пределах определенной суммы (п.2 ст.339 ГК РФ);

7) предмет залога может быть описан любым способом, позволяющим идентифицировать имущество в качестве предмета залога на момент обращения взыскания, в том числе путем указания на залог всего имущества залогодателя (если он СПД) или определенной части его имущества либо на залог имущества определенных рода или вида (п.2 ст.339 ГК РФ);

8) соглашением между залогодателем (СПД) и залогодержателем может быть также предусмотрено, что реализация заложенного имущества осуществляется путем:

• оставления залогодержателем предмета залога за собой, в том числе посредством поступления предмета залога в собственность залогодержателя, по цене и на иных условиях, которые определены указанным соглашением, но не ниже рыночной стоимости;

продажи предмета залога залогодержателем другому лицу по цене не ниже рыночной стоимости с удержанием из вырученных денег суммы обеспеченного залогом обязательства.

9) Кредитор (кредиторы) по обеспечиваемому залогом обязательству (обязательствам), вправе заключить договор управления залогом с одним из таких кредиторов или третьим лицом (управляющим залогом) (п.1 ст.356 ГК РФ);

10) В договоре поручительства, может быть указано, что поручительство обеспечивает все существующие и (или) будущие обязательства должника перед кредитором в пределах определенной суммы (п.3 ст.361 ГК РФ);

11) могут своим соглашением предусмотреть обязанность одной стороны возместить имущественные потери другой стороны, возникшие в случае наступления определенных в таком соглашении обстоятельств и не связанные с нарушением обязательства его стороной (потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требований третьими лицами или органами государственной власти к стороне или к третьему лицу, указанному в соглашении, и т.п.). Соглашением сторон должен быть определен размер возмещения таких потерь или порядок его определения (ст.406.1 ГК РФ);

12) Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами. Отказ лица (СПД) … от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него соответствующие работы не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 786 ГК РФ. При необоснованном уклонении лица (СПД) от заключения публичного договора применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 445 ГК РФ. (ст.426 ГК РФ);

13) стороны договора, являющиеся СПД, после признания договора недействительным, могут заключить соглашение об иных последствиях (отличных от ст.167 ГК РФ) недействительности договора своим соглашением (если такие последствия не затрагивают публичные интерес и интересы третьих лиц);

14) сторона договора (СПД), давшая недостоверные заверения (для заключения, исполнения или прекращения договора) другой стороне (СПД), обязана возместить убытки или уплатить неустойку, предусмотренную договором, а обманутая сторона имеет право отказаться от договора (если иное не предусмотрено соглашением сторон). Если иное не предусмотрено соглашением сторон, то для наступления указанных последствий не имеет значение, было ли известно «обманутой» стороне о недостоверности таких заверений (431.2 ГК РФ);

15) многосторонним договором, исполнение которого связано с осуществлением всеми его сторонами предпринимательской деятельности, может быть предусмотрена возможность изменения или расторжения такого договора по соглашению как всех, так и большинства лиц, участвующих в указанном договоре, если иное не установлено законом. В таком договоре может быть предусмотрен порядок определения такого большинства (ст.450 ГК РФ);

16) Сторона договора (СПД), при наступлении определенных обстоятельств, служащих основанием для осуществления определенного права по договору, заявляет отказ от осуществления этого права, в последующем осуществление этого права по тем же основаниям не допускается. Исключением из этого правила является новое наступление аналогичных обстоятельств (ст.450.1 ГК РФ);

17) Если законом или в установленном им порядке предусмотрены обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец (СПД), обязан передать покупателю товар, соответствующий этим обязательным требованиям (ч.4 ст.469 ГК РФ);

18) Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то продавец (СПД), обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям (ч.3 ст.481 ГК РФ);

19) По договору розничной купли-продажи продавец (СПД), осуществляющий продажу товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью (ст.492 ГК РФ);

20) Заемщик (СПД) может отказаться от получения займа полностью или частично, уведомив об этом заимодавца в срок, установленный договором для предоставления займа (а если срок не предусмотрено — в любое время), если иное не предусмотрено законом или договором (ст.807 УК РФ);

21) Расчеты между юридическими лицами ИП, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами с учетом ограничений, установленных законом и принимаемыми в соответствии с ним банковскими правилами (ст.861 ГК РФ);

22) Предприниматель может застраховать свои предпринимательские риски по договору страхования только в пользу себя (ст.933 ГК РФ);

23) Порядок и особенности страхования предпринимательских рисков описаны в главе 48 ГК РФ;

24) Договор коммерческой концессии может быть заключен только между СПД (Глава 54 ГК РФ);

18+

Книга предназначена
для читателей старше 18 лет

Бесплатный фрагмент закончился.

Купите книгу, чтобы продолжить чтение.